Больше результатов..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Статьи
Судебная практика

Как выписать бывшего мужа из квартиры

Квалифицированная помощь
в защите Ваших прав

Как выписать бывшего мужа из квартиры

Собственники  — часто задаются вопросом о том, можно ли после развода выписать из квартиры  бывшего мужа? Ответ: да, можно.  Статья 34, часть 4 Жилищного кодекса прямо гласит, что «в случае прекращения семейных отношений собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи этого собственника жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашение между собственником и бывшим членом его семьи».

Здесь стоит обратить внимание, что под прекращением семейных отношений — подразумевается не фактическое прекращение их, когда супруги фактически перестали проживать совместно, вести общее имущество и хозяйство, но за расторжением брака не обращались, а наоборот, юридическое прекращение данных отношений, — когда брак расторгнут и имеется наличие свидетельства о расторжении брака.

Говоря о том, как и в каких случаях можно выписать бывшего супруга, мы не будем акцентировать в данной статье внимание на таких понятиях как — «признание прекратившим или не приобретшим право пользования квартирой», поскольку они нами раскрыты в предыдущей статье, и в этой статье мы подробно остановимся на наличие или отсутствие оснований для выписки бывшего супруга из квартиры.

Правовые основания, при которых бывшего мужа можно выписать из квартиры:

Правовые основания, при которых бывшего мужа нельзя выписать из квартиры:

Итак, давайте рассмотрим перечисленные основания более подробно.

Квартира приобретена одним из супругов до заключения брака

Согласно положениям семейного законодательства России все, что куплено супругами до вступления в брак, является их  личной собственностью.

Однако, здесь следует обратить внимание на немаловажное обстоятельство, что личной собственностью супруга может быть признана квартира, которая хотя и куплена в браке, но после фактического прекращения семейных отношений.

Например, фактически семейные отношения между супругами прекращено в январе 2023 года, а летом того же года один из супругов приобретает квартиру, и брак между супругами расторгается в январе 2024 г.

Так вот, для того, чтобы данную квартиру признать личной собственностью одного из супругов, помимо свидетельства о расторжении брака необходимо будет также наличие вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым квартира будет признана личной собственностью одного из супругов.

Квартира приобретена одним из супругов хотя и в браке, но на основании безвозмездной сделки

В этой ситуации мы опять таки руководствуемся положениями семейного законодательства, в котором говорится о том, что если имущество (недвижимое или движимое) приобретено одним из супругов в браке, но на основании безвозмездной  сделки, например, в результате совершения договора дарения или вступления в наследство либо в результате приватизации, то это имущество является его личной собственностью.

Однако и здесь не следует забывать о тонкостях семейных правоотношений, что если второй супруг в период брака участвовал в содержание  данной квартиры,  и произвел вложения, значительно увеличивающее ее стоимость (например, делал в ней ремонт), то данная квартира может быть признана судом совместной собственностью супругов.

Имеется наличие брачного брака или соглашения о разделе совместного имущества, в соответствии с которыми  квартира, приобретенная в браке, признана личной собственностью одного из супругов

Если между супругами до вступления в брак или в период брака заключен брачный договор, либо после расторжения брака они заключили нотариальное соглашение о разделе совместного имущества, то в таком случае квартира, приобретенная в браке  признается личной собственностью того супруга, за которым она закреплена в соответствии с условиями названных документов.  Следовательно, при отсутствии иных условий, препятствующих для выписки бывшего супруга, собственник может обратиться в суд за тем, что выписать мужа из данной квартиры.

Квартира приобретена в период брака

Если квартира приобретена супругами в период брака и на основании возмездной сделки (договор купли-продажи, договору долевого участия и др.), и между ними отсутствует брачный договор либо соглашение о разделе совместного имущества, следовательно, данная квартира признается совместной собственностью супругов, при этом не имеет значения тот факт, на имя кого из супругов квартира зарегистрирована.

В таком случае после прекращения семейных отношений — супруга не имеет право выписать бывшего мужа из квартиры, так как он имеет право совместной собственностью в этой квартире, даже несмотря на то, что в свидетельстве о праве собственности либо в выписке из ЕГРН, он не указан.

Бывший  муж имеет имеет долю в квартире.

Если бывшему мужу принадлежит хоть какая-либо доля в квартире, например, 1/2 или 2/4 либо 3/4 доли, и не важно на каком основании, например, в результате приобретения в период брака либо в результате совершения супругой дарения в пользу своего мужа и др., то в таком случае, после прекращения семейных отношений, нельзя выписать бывшего супруга из квартиры.

Как признать договор купли-продажи недействительным (ничтожным)

Признание договора купли-продажи недействительным (ничтожным) — возможно исключительно в судебном порядке, поскольку данный договор является двухсторонней возмездной сделкой.

Оспорить договор купли-продажи, то есть признать его недействительным (ничтожным),  может как сторона данного договора, так и заинтересованные лица, чьи права и интересы таким договором договор нарушены. При этом для оспаривания договора неважно, что было отчуждено по условиям договора купли-продажи — будь-то недвижимое (квартира, комната, земельный участок и др.) или движимое (транспортное средство, золотые украшения и др.) имущество.

На наш взгляд, следует различать понятия — признание договора купли-продажи недействительным, и признание его ничтожным, так как:

в первом варианте — договор купли-продажи недействителен с момента признания его таковым судом;

во втором варианте — договор купли-продажи ничтожен вне зависимости от признания его таковым судом, то есть он не порождает каких-либо правовых последствий для его сторон.

Однако, в сложившейся правоприменительной практике мы можем встретить несколько вариантов решений судов, когда суды выносят решения — применить последствия ничтожной сделки договора купили-продажи, или признать его  недействительным в силу ничтожности.

Круг лиц, имеющих право оспорить договор купли-продажи:

Безусловно, договор купли-продажи может оспорить любая из  его сторон, если посчитает, что в результате его совершения нарушены его права и интересы. Например, продавец, который продал свою единственную квартиру в силу стечения у него тяжелых жизненных обстоятельств.

Договор купли-продажи может быть оспорен кредиторами продавца (должника) или финансовым/конкурсным управляющим должника  по специальным правилам, предусмотренным Законом о банкротстве  — если на момент совершения сделки  у продавца имелась непогашенная задолженность перед кредиторами, и он совершил данную сделку во вред их  интересам и с целью вывода своих активов.

Оспорить договор купли-продажи может также супруг (супруга) продавца,  —  если в результате его совершения отчуждено совместно нажитое имущество супругов, и согласие супруга (супруги) на совершение данной сделки получено не было; либо такой договор может быть оспорен членом или бывшим членом семьи собственника, — если он имеет право пользования в проданной квартире (например, он давал письменный отказ от приватизации).

Договор купли-продажи может быть оспорен по требованию наследников по  закону, или по завещанию наследодателя (умершего),  — если сделка по отчуждению имуществом (квартирой, комнатой, транспортным средством и др.) — была совершена наследодателем при жизни, и имеются основания для его признания недействительным.

Например, на момент совершения сделки наследодатель (умерший) имел психическое заболевание, которое не позволяло ему понимать значения своих действий и руководить ими.  Следовательно, в такой ситуации наследники имеют право — признать данный договор купли-продажи недействительным, и вернуть  имущество в наследственную массу.

Договор купли-продажи также имеют право оспорить — учредители (участники) юридического лица, если в результате его совершения были допущены нарушения учредительных документов такого юридического лица.

Договор купли-продажи может быть также оспорен по требованию органов прокуратуры либо органов опеки и попечительства, — если его заключению предшествовало совершение преступления, и имеется вступивший в силу приговор суда, либо, если в результате его заключения нарушены права и интересы малолетних или несовершеннолетних детей, либо граждан, признанных судом недееспособным.

Как видите,  в ходе оспаривания договора купли-продажи — могут возникнуть несколько смежных вопросов — из раздела семейных или наследственных споров, либо по делам о банкротстве. И в зависимости о того, в рамках какого конкретно спора (дела) вы хотите оспорить договор, необходимо правильно и последовательно изложить исковые требования.

Например, если оспаривать договор в рамках наследственного спора, — то наряду с требованием об признании договора купли-продажи недействительным, необходимо также просить суд (указать требования) — о включении спорного имущества в наследственную массу наследства, открывшего после смерти наследодателя (умершего), и признать право собственности наследника на данное имущество.

Запомните, что для оспаривания договора купли-продажи не имеет значения кто является субъектами данного договора. Так, в качестве продавца или покупателя может выступать как гражданин или индивидуальный предприниматель,  либо компания, вне зависимости от организационно-правовой формы (ООО, АО, и др.).

Основания для признания договора купли-продажи недействительным или  ничтожным:

Говоря об основаниях оспаривания данного договора, — нужно заметить, что договор может быть оспорен как в по общим статьям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), так и по специальным статьям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрим вначале основания для признания договора недействительным или ничтожным по условиям ГК РФ:

Например, продавец продает долю в квартире, однако, при совершении сделки — стороны не предусмотрели обязательный нотариальный порядок для совершения данной сделки. Сл., данная данный договор является недействительным.

В данном случае в качестве примера можно взять случай, когда продавец и покупатель заведомо зная о мнимости сделки и с целью вывода активов продавца, заключают договор купли-продажи квартиры, при этом фактически квартира в пользование и владение покупателя не переходит, то есть продавец как проживал в этой квартире, так и продолжает в ней проживать, не снимается с регистрационного учета.

Ярким примером совершения притворного договора купли-продажи, — является случай, когда, например, стороны заключая данный договор на самом деле прикрыли — договор пожизненного содержания с иждивением. То есть, стороны имели намерения заключить договор пожизненного содержания с иждивением, но провели эту сделку через договор купли-продажи, однако, при этом продавец как жил в квартире, так и продолжает в ней проживать, а покупатель платит продавцу ежемесячную денежную выплату в виде ренты.

Для признания договора купли-продажи ничтожным по указанным основаниям, необходимо наличие совокупности двух элементов: 1) наличие психического у гражданина заболевания; 2) наличие решения суда, которым данный гражданин признан недееспособным.

Например, для совершения договора купли-продажи требовалось решение его участников, оформленное протоколом собрания учредителей юридического лица. Однако, такое решение (согласие) на совершения договора получено не было.

Очевидным примером изложенной ситуации,  — являются случаи, когда, например, доля несовершеннолетнего ребенка в квартире продана без согласия органов опеки и попечительства.

Однако следует обратить внимание, что такой договор купли-продажи может быть признан ничтожной не полностью, а в той части, а в какой он предусматривает распоряжением таким имуществом.

Обратите внимание, что отличие этой статьи от статей 171 и 176 ГК РФ заключается в том, что в данном случае наличие судебного акта или акта органов опеки и попечительства, которым гражданин признан недееспособным или ограниченно недееспособным, не требуется. В данном случае достаточно доказать, что продавец в юридически значимый период, то есть на момент заключения договора купли-продажи , в силу своего психического состояния, не понимал значения своих действий и не мог ими руководить.  Таким образом,  получается, что, с одной стороны, гражданин (например, продавец)  дееспособный, так как отсутствует решение суда о признании его недееспособным, с другой стороны, в силу своего психического состояния, — он несделкоспособный.

По смыслу данной статьи заблуждение должно быть настолько существенным, что сторона сделки, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы ее, если бы знала о действительном положении дел. Например, заблуждение предполагается существенным, если:   сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;  сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; сторона заблуждается в отношении природы сделки;  сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой;  сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.

И так, мы изложили  общие основания, по которым можно оспорить договор купли-продажи. Однако, как мы обозначали выше, есть еще специальные основания, предусмотренные Законом о банкротстве, по которым также договор купли-продажи можно признать недействительным.

Например, продавец (должник) в течение указанного срока  и целью вывода своих активов, решает быстро продавать свое имущество,  будь-то: квартира, транспортное средство и др. — по низкой рыночной цене, и в таком случае, такой договор будет восприниматься как подозрительная сделка.

Последствия признания договора купли-продажи недействительным (ничтожным) по общим правилам гражданского законодательства —   заключаются в том, что при недействительности данного договора каждая из сторон обязана возвратить все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, — возместить его стоимость.

Последствия признания договора купли-продажи по специальным правилам Закона о банкротстве, — заключаются в том, что все, что было передано должником — подлежит возврату в конкурсную массу, а в случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре — приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества.

Подытоживая все изложенное следует отметить, что основания оспаривания договора купли-продажи, предусмотренные в ГК РФ и в Законе о банкротстве, а также последствия его оспаривания — различаются. Поэтому заявителю при обращении в суд необходимо определиться с квалификацией спорных отношений, то есть по какой статье закона, заявитель будет оспаривать договор купли-продажи.  Кроме того, немаловажно заметить, что при оспаривании договора купли-продажи заявителю необходимо исходить из специальных сроков исковой давности, предусмотренные статьей 181 ГК РФ и положениями Закона о банкротстве.

Как определить существенный недостаток товара (работы, услуги)

Существенный недостаток товара (работы, услуги) — это терминология, о котором слышал практически каждый второй потребитель. Поэтому давайте в настоящей статье разберемся о том, в каком случае недостаток товара (работы, услуги) можно считать существенным. Вопрос о возврате некачественного товара   — вы можете прочитать в статье — «Как вернуть некачественный товар продавцу».

Итак, для  определения существенного недостатка товара (работы, услуги) нужно исходить  из  наличия таких критериев, как:

Понятие каждого из названных критериев широко раскрыто Верховным Судом РФ, в своем Постановлении от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Так, высший судебный орган отмечает, что:

При этом в отношении технически  сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара —  определяется исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств.

Однако, здесь следует обратить внимание на позицию Верховного Суда РФ, выраженной в Определение от 04 августа 2020 года по делу № 9-КГ20-11-К1 (№ 2-21/2019), что неустранимость недостатка не является синимом существенного недостатка. Так, Верховный Суд РФ заметил, что «понятие неустранимого недостатка, содержание которого раскрыто в подпункте «а» пункта 13 Постановления № 17, не содержит  такого критерия, как экономическая нецелесообразность его устранения». 

То есть, по мнению Верховного Суда РФ, для определения критерия — неустранимый недостаток товара (работы, услуги) — всегда следует исходить из определения данного понятия, который дан им в своем Постановлении № 17, а не из таких критериев, как «экономическая целесообразность» и.т.д.

Таким образом, для выяснения того, имеет ли товар (работы, услуга) существенный недостаток или нет, необходимо наличие хотя бы одного из изложенных критериев, как по отдельности, так и вместе.

В отношении же сложно технического товара, исходя из указанных критериев, следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых  в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем 30 дней в течение каждого гарантийного срока.

Нужно отметить, что оценка существенности недостатка товара (работы, услуги) является юридической категорией, и в каждом конкретном случае юристы по делам о защите прав потребителей, с учетом всех конкретных обстоятельств дела, могут предварительно  сделать вывод о наличии или отсутствии такого недостатка.

Отказ от наследства в пользу другого лица

Отказ от наследства в пользу другого лица —  должен быть совершен наследником в течение 6-ти месячного срока, установленного  законом для принятия наследства. Если наследник принял наследство одним из способов, предусмотренных законом, то он все равно не лишен возможности в течение указанного срока отказаться от наследства.

Таким образом, одним из главных правил отказа от наследства является то, что такой отказ должен быть совершен наследником в установленный законом срок. Исключением  является случай, когда наследник, фактически принявший наследство, в 6-ти месячный срок не совершил отказ от наследства, в таком случае он вправе обратиться с заявлением в суд от признании себя отказавшимся от наследства, если суд признает причины пропуска срока уважительными.

Круг лиц, в пользу которых наследник имеет право отказаться от наследства:

Данный перечень лиц,  в пользу которых можно отказаться от наследства,  является исчерпывающим, то есть наследник не может отказаться от наследства в пользу иных лиц.  Например, наследник не может отказаться от наследства в пользу лица, который лишен права наследования.

Правоприменительная практика выделяет такие виды  отказа от наследства, как:

Следует заметить, что правила о круге лиц, в чью пользу наследник может  отказаться от наследства, действует только при направленном отказе от наследства. Данные правила при оформлении наследником безусловного отказа от наследства, применяться не будут.

Оформление отказа от наследства всегда необходимо письменно, после чего данный письменный отказ нужно предоставить нотариусу, у которого находится наследственное дело.  Однако, существуют определенные ограничения при отказе от наследства:

Если отказавшийся  наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии), он имеет право отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих основний, по нескольким из них или по всем основаниям

 

Каковы последствия отказа наследника от наследства в пользу других лиц:

Правовые последствия отказа от наследства заключаются в том, что:

во-первых, отказ от наследства нельзя изменить или отозвать обратно;

во-вторых, отказавшийся наследник не получает в собственность наследственное имущество.

Однако, следует помнить, что, поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, соответственно, при наличии оснований, такой отказ может быть оспорен в судебном порядке. Например, отказавшийся наследник может оспорить его по мотивам того, что заблуждался относительно природы данной сделки, либо, что на момент совершения отказа он не понимал значения своих действий и не мог ими руководить.

Установление факта принятия наследства

Наследственные отношения всегда требуют особого внимания со стороны как законных наследников, так и наследников по завещанию. Особенно это важно, чтобы наследники во время — в шести месячный срок приняли наследство. Очередность вступления в наследство ранее нами рассмотрено в статье — «Как вступить в наследство».

Наследственное право России предусматривает два варианта принятия наследства наследниками:

Первый вариант и самый распространенный  —  подача заявления нотариусу о принятии наследства.

Вторый вариант и часто встречаемый — фактическое принятие наследником наследства. 

Если наследник не совершает одно из названных действий  в установленный законом 6-ти месячный срок, то в будущем ему придется через суд восстанавливать срок для принятия наследства. О том, как восстановить срок для принятия наследства — Вы можете почитать в нашей статье — «Восстановление срока вступления в наследство».

В юридической практике часто встречаются случаи, когда наследник принял наследство фактически, но к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство не обращался, что, собственно для такого наследника  в будущем может создать определенные сложности, поскольку данным наследственным имуществом наследник не сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Для принятия наследства фактически,  от наследника требуются действия, которые достоверно свидетельствуют о том, что данный наследник принял наследство после смерти наследодателя. К таким действиям наследника можно отнести:

Для фактического принятия наследства — наследник может совершить  как совокупность данных действий, так и одно из них.

При этом важно заметить, что принятие наследником части наследственного имущества, означает принятие им всего наследства. Например, представим, что наследство состоит из квартиры, и из транспортного средства. Наследник в 6-ти месячный срок фактически принял наследство в виде транспортного средства — ездил на нем, оплачивал ремонт транспортного средства — сл., данный наследник принял в данном случае и наследство в виде квартиры.

 

Фактическое принятие наследником наследства при отсутствии у него соответствующего документа от нотариуса,  требует установления факта  принятия  наследства через суд. Судебный контроль в данном случае обусловлен тем, что наследнику нужно будет доказать фактические обстоятельства.

Наглядным примером из судебной  практики наших юристов по наследству  является гражданское дело № 2-322/2021, рассмотренное Сестрорецким районным судом г. Санкт-Петербург.

В ходе судебного спора заявителю необходимо предоставить суду  документы, подтверждающие обстоятельства принятия им фактически наследства в 6-ти месячный срок. К таким письменным документам можно отнести:

Указанный перечень документов не является закрытым, так как по данной категории дел значение  могут иметь любые документы, которые, по мнению наследника, могут свидетельствовать о фактическом принятии им наследственного имущества. Однако, не следует также забывать, что при рассмотрении судом дела о факте принятия наследства — заявитель вправе также заявить свидетелей, которые также могут пояснить суду фактические обстоятельства, свидетельствующие о принятии наследства (например, наличие в наследственной квартире вещей наследника, фактическое им проживание в данной квартире, осуществление им ремонта в квартире и.т.д.).

Нужно помнить, что каждый наследственный спор — уникален, поэтому в каждом случае необходимо правильно определить:

Как снять запрет на въезд в Россию

Прежде чем поговорить на тему снятия запрета на въезд, давайте рассмотрим, что такое запрет въезда, и почему его ставят. Отметим, что в законодательстве России понятие «запрет въезда» как таково не раскрыто. Однако согласно сложившейся судебной практике следует, что запрет на въезд в РФ — это мера гражданского-правового характера, применяемая в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства,  в ограничении им въезда в Россию на определенный либо бессрочный срок.

Из изложенного следует, что:

Во-первых, решение о неразрешении въезда в Россию принимается только в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, то есть в отношении граждан России такая мера не применяется.

Во-вторых, неразрешение въезда в Россию не является наказанием, и потому не следует ожидать того, что запрет въезда могут заменить штрафом. И поскольку, запрет, как мы сказали не является наказанием, соответственно, данная мера применяется по инициативе соответствующего государственного органа, уполномоченного на принятия такого решения, и так сказать «без суда и следствия». Поэтому запрет въезда не следует путать с выдворением, так как во втором случае, административное выдворение производится на основании решения суда и с обязательным назначением штрафа.

Поэтому очень часто иностранные граждане узнают о наличии у них запрет въезда в Россию:

Причины запрета на въезд в Россию иностранных граждан в 2023 году:

Основания запрета въезда иностранных граждан закреплены в статьях 27 и 26 ФЗ № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Очень часто иностранным гражданам ставят запрет въезда, если:

1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;

2) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РФ;

3) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ;

4) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекались к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главами 18 и 20 КОАП РФ, — в течение 5 лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;

5) в период своего предыдущего пребывания в РФ на выехали из РФ до истечения 30 суток со дня окончания срока временного пребывания — в течение 3-х лет со дня выезда;

6) неоднократно (два и более раза) в течение 3-х лет привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения — в течение 3-х лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;

7) в период своего предыдущего пребывания в РФ превысили срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, — в течение 3-х лет со дня выезда из РФ;

8) в период своего предыдущего пребывания в РФ не выехали и находились в РФ непрерывно свыше 180 суток, но не более 270 суток со дня окончания срока временного пребывания в РФ, — в течение 5 лет со дня выезда из РФ;

9) в период предыдущего пребывания в РФ не выехали и находились в РФ непрерывно свыше 270 суток со дня окончания срока временного пребывания в РФ, — в течение 10 лет со дня выезда из РФ.

Итак, мы с вами рассмотрели частые причины, по которым иностранному гражданину может быть неразрешен въезд в Россию. При этом сроки запрета на въезд отличаются в зависимости от статьи — 26 статья или 27 статья, а также от характера правонарушения. Например, если иностранный гражданин находился в России без документов более 6 месяцев (свыше 180 суток) но менее 1 года (свыше 270 суток), то запрет ставят на 5 лет, либо, наоборот, иностранный гражданин находился в России без документов более 1 года (свыше 270 суток), тогда ему поставят запрет на 10 лет. Также, имеют место быть случаи, когда запрет в Россию ставят на более длительный срок (например, 40 лет) или на бессрочный срок (например, когда это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства).

Любой иностранный гражданин может самостоятельно проверить запрет на въезд в Россию в портале «Сервисы по вопросам миграции» на официальном сайте МВД. Но следует отметить, что информация, содержащаяся на сайте министерства, носит всего лишь справочный характер, то есть вы никогда не увидите статью, в соответствии с которой поставили запрет въезда, либо срок, на который въезд в Россию неразрешен.

Поэтому для получения более подробной информации о наличии (отсутствии) запрета въезда в РФ мы рекомендуем обратиться с письменным заявлением в адрес миграционного органа, составить такое заявлением вам помогут наши миграционные юристы.

Основания и порядок снятия запрета на въезд в 2023 году:

Основания, по которым запрет на въезд в Россию можно снять, различаются в зависимости от фактического обстоятельства конкретного дела. Вместе с тем, среди них особо можно выделить наличие у иностранного гражданина супруги (супруга), детей, родителей, являющихся гражданами России.

Дело в том, что Порядок принятия решения о неразрешении въезда в РФ утвержден Приказом МВД России от 08 мая 2019 года № 303, в пункте 3 которого сказано, что при подготовке материалов для принятия решения о неразрешении въезда учитывается наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства членов семьи, являющихся гражданами РФ.

Следовательно, если на момент принятия запрета на въезд наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами РФ, миграционным органом не было принято во внимание, то это означает, что данный запрет является незаконным.

Кроме того, наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами РФ, может свидетельствовать о чрезмерном вмешательстве государственных органов в личную и семейную жизнь данного гражданина, о чем в частности указал суд по делу № 2а-712/2018, когда наши юристы снимали запрет въезда гражданке Таджикистана Сабуровой Шарофатхон Нозировне.

Вторым основанием можно выделить то, что правонарушение допущено иностранным гражданином в силу крайней необходимости . Например, иностранный гражданин не смог уехать из РФ вовремя, так как у него болел ребенок, и они были вынуждены получать лечение на территории России. Именно на эти обстоятельства Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербург указал по административному делу № 2а-3850/2019, когда миграционный юрист нашей компании снял запрет на въезд в Россию в отношении гражданки Узбекистана Норбоевой Мутабар.

Третьим основанием можно отметить несоразмерность решения о запрете въезда в РФ по статье 26, под.4, допущенным иностранным гражданином правонарушениям, о чем также имеется судебная практика наших юристов по миграционным делам, по делу № 2а-3350/2019. В этом случае речь часто идет об административных правонарушениях в области ПДД, за которые иностранному гражданину поставили запрет.

Ну и, наконец, мы не можем выделить случаи, когда запрет на въезд в Россию в отношении иностранного гражданина на 10 или на 5 лет, собственно ставят незаконно. Это те обстоятельства, когда фактически иностранный гражданин нарушения режима пребывания (проживания) в России не допускал, однако, получил в отношении себя запрет на въезд на территорию России.

Так, в рамках административного дела № 2а-3870/2019, наши специалисты по снятию запрета на въезд в Россию доказали, что гражданин Узбекистана Отакузиев Б.Ш. не нарушал миграционное законодательство РФ, поскольку не знал об аннулировании у него патента, что свидетельствует об отсутствии у него умысла на допущение правонарушения. Судом доводы наших юристов по миграции были приняты во внимание, и данному гражданину сняли запрет на въезд в Россию на 10 лет.

В рамках же дела № 2а-1539/2022 наши специалисты по вопросам снятия запрет въезда доказали в суде, что запрет въезда гражданину Узбекистана Шокирову С.Р. является незаконным, так как на тот момент действовал Указ Президента России от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период преодоления последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

В данном Указе Президента России сказано о том, что в срок до 30 сентября 2021 года запрещается принимать решения о неразрешении въезда в РФ в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, если указанные граждане в указанный период находились на территории России. Поэтому если в отношении вас запрет на въезд принят до 30 сентября 2021 года, то вы смело можете обратиться с заявлением о его снятии.

Таким образом, мы с вами рассмотрели частые основания, в соответствии с которым иностранному гражданину могут снять запрет на въезд в Россию. При этом также следует отметить, что периодически в соответствии с Указом Президента РФ объявляется так называемая «амнистия», и гражданам тех или иных иностранных государств автоматически снимают запрет на въезд в Россию. Последняя такая амнистия была объявлена в отношении граждан Республики Узбекистан и Таджикистан, в отношении которых запрет был поставлен до сентября 2022 года.

И как вы видите юристы по миграционным делам ЮБ «Консалтинг энд Право» имеют немалый опыт судебной практики по делам о снятии запрета въезда в Россию (тел. 8 (812) 642-48-98). И если вы столкнулись с подобной проблемой, то наши юристы в сфере миграции всегда готов вам помочь.

Порядок снятия запрет на въезд иностранным гражданам будет различаться в зависимости от того, по каким основаниям нужно будет подавать заявление. Так, в практике по делам о снятии запрета на въезд выделяют досудебный и судебный порядок.

Досудебный порядок целесообразно применить в том случае, когда речь об амнистии иностранных граждан, либо у иностранного гражданина имеются члены семьи, являющиеся гражданами РФ.

Судебный порядок, на наш взгляд, является более надежным, так как позволяет иностранному гражданину и его представителю изучать все материалы, предшествующие принятию запрета на въезд, и исходя из этого, представить суду свои возражения и доказательства. Кроме того решение суда о признании незаконным и отмене решения миграционного органа о неразрешении (запрете) въезда в Россию, является обязательным для исполнения всеми государственными органами.

Как вернуть некачественный товар продавцу

Настоящая статья посвящена одной из наиболее актуальнейших проблем, с которыми сталкивается чуть ли не каждый потребитель — возврату некачественного товара продавцу. Известно, что действующее законодательство в сфере защиты прав потребителей исходит из презумпции того, что потребитель имеет право вернуть некачественный товар в магазин, и продавец обязан принять такой товар у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара, при том, что потребитель по своему желанию вправе участвовать в проверке качества товара. Да, это верно. Но в какие сроки? Какие недостатки либо дефекты должны иметь место быть? Сл., в зависимости от вида и потребительских свойств товара действуют срок и порядок их возврата, определенные законодательством. Поэтому перед покупкой той или иной вещи (товара), особенно дорогостоящей, потребителю рекомендуется изучить информацию касательно возможного возврата товара.

Права потребителя при наличии в товаре недостатков:

Потребитель (покупатель) при обнаружении в товаре недостатков имеет право:

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Вместе с тем рекомендуется при приобретении дорогостоящих товаров и техники и др., если потребителю по каким-то причинам не выдали кассовый или товарный чек (сбой кассовой техники и.т.д.) запастись сведениями о свидетелях данной покупки, также можете произвести фото- и видеосъемку процесса вами покупки, либо потребовать у продавца, чтобы сведения о дате и времени покупки, наименование продавца были занесены, например, на гарантийный талон, сервисную книжку и др.

Мы рассмотрели выше положения статьи 18 закона о защите прав потребителей, который нам перечисляет все права потребителя при обнаружении недостатков товара. Однако, далеко не всегда потребитель знает, что он может воспользоваться по своему выбору лишь одним из предоставленных ему законом прав. Что это означает на практике? Предположим, что вы купили наушники, и обнаружили, что они не работают. Сл., вы имеете право потребовать возврата денег за наушники и должны вернуть их продавцу, или потребовать заменить некачественные наушники на аналогичный товар надлежащего качества, либо потребовать соразмерно уменьшить стоимость некачественных наушников. То есть, вы не можете одновременно потребовать — возврата денег и замены некачественного товара на качественный, либо соразмерного уменьшения стоимости. В данном случае вы должны выбрать по своему усмотрению один из предоставленных вам законом способов защиты права.

Но кому можно и нужно предъявить потребителю свои требования при обнаружении недостатков? Вот здесь как раз таки и возникают определенные сложности. И так, при обнаружении недостатков в товаре потребитель имеет право предъявить соответствующее требование:

Как видите покупатель имеет право предъявлять свои требования не только к продавцу, но и другим участникам отношений, которые непосредственно участвовали в изготовлении, импортировании или продаже товара. Поэтому давайте раскроем понятия «продавец», «изготовитель», «импортер», «уполномоченная организация» или «уполномоченный индивидуальный предприниматель»:

Сроки предъявления потребителем требования в отношении недостатков товара:

Потребитель вправе предъявить свои требования относительно недостаток в товаре в течение гарантийного срока или срока годности, исчисление которых как правило начинается со дня передачи товара потребителю, за исключением сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) — эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона. Еще одним исключением из общих правил исчисления гарантийного срока и срока годности являются случаи, когда продажа товара осуществлялась по образцам, по почте либо когда момент покупки (заключения договора купли-продажа) и момент непосредственно передачи товара не совпадают, — то эти сроки исчисляются со дня доставки товара потребителю.

Если же в отношении товара не установлены гарантийные сроки или сроки годности, то потребитель вправе предъявлять свои требования в размуные сроки с момента обнаружения им недостатков в товаре, но в пределах 2-х лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законами или договором. Исключением из данных правил составляет возможность предъявления покупателем требования о безвозмездном устранении недостатков в товаре, если покупателем выявлены существенные недостатки товара, и если последний докажет, что они возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Следует заметить, что в законодательстве никак не раскрыто определение понятия «разумный срок», что на практике предполагает, что в каждом конкретном случае с учетом потребительских свойств товара и поведения самого покупателя, суды при разрешении потребительских споров должны исходить из того, предъявлено ли требование потребителя в разумный срок в отношении товара, на который отсутствуют гарантийный срок или срок годности. Поэтому, если вы обнаружили недостаток в товаре, на который не установлены указанные сроки, то не откладывайте на долгий ящик предъявление своего требования продавцу, изготовителю и др., и предъявите его в письменном виде в течение двух недель, что в случае спора в суде позволит судам прийти однозначно к выводу, что в уложились в так называемый разумный срок дя предъявления требования относительно недостатка товара.

В случаях, когда гарантийный срок на товар составляет менее 2-х лет и недостатки в товаре обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но пределах 2-х лет, то потребитель вправе предъявить свои требования в отношении данного товара, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

Сроки предъявления потребителем требования в отношении сложно технического товара:

Выше мы рассмотрели сроки предъявления потребителем требования относительно недостатков в товаре. Однако, не следует забывать о том, что в категории товаров имеют место быть перечень так называемых технически сложных товаров, или как еще называют — сложно технические товары, и если купленный вами товар будет относиться к данному перечню, то действуют другие правила и сроки предъявления требования о его возврате.

Согласно информационному письму Роспотребнадзора от 17.02.2021 г. «О правилах возврата и обмена технически сложного товара», под технически сложным товаром — подразумевают потребительские товары длительного использования, имеющие сложное внутреннее устройство и выполняющие пользовательские функции на высоко технологическом уровне с использованием различных энергоресурсов. Вместе с тем, перечень технически сложных товаров утвержден постановлением Правительства России от 10.11.2011 г. № 924, согласно которой к данным товарам относятся:

В случае обнаружения потребителем недостатка в товаре, который входит в перечень технически сложных товаров, то последний имеет право требовать возврата денег либо требовать замены некачественного товара на качественный товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены — в течение 15-ти дней со дня передачи потребителю такого товара.

Если потребитель пропустил указанный срок, то он вправе данные требования предъявить продавцу, уполномоченной организации или уполномоченному предпринимателю в следующих случаях:

Данные правила и срок возврата или обмена технически сложно товара действует и в случаях приобретения данного товара в интернет-магазине (дистанционным способом).

На практике мы очень часто слышим понятие «существенный недостаток». Что это за недостаток в товаре? Так, под существенным недостатком — признается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

Понятие «существенный недостатков» в юридические практике скорее является правовой категорией и наличие (отсутствие) в товаре существенного недостатка оценивается судом наравне с другими доказательствами по делу. Очень часто в судебной практике допускаются такого рода ошибки, когда в заключение экспертизы говорится, что в товаре имеется существенный недостаток, что собственно не правильно, так как наличие (отсутствие) такого недостатка решается судом в каждом конкретном случае.

Если вы столкнулись с некачественным товаром, то мы всегда рекомендуем составить и предъявить продавцу, изготовителю и др. письменное требование, а лучше всего предъявить письменную претензию. Для юридически грамотного составления претензии мы рекомендуем заручиться поддержкой юристов по защите прав потребителей спб.

Как составить и подать апелляционную жалобу

Апелляционная жалоба — подается на решения судов, вынесенные по первой инстанции и не вступившие в законную силу. При этом данная жалоба может быть подана как на решение суда в целом, на его часть, в том числе мотивировочную, на дополнительное решение, а также по вопросам распределения судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполнения решения, обеспечения его исполнения. Следует учитывать, что в зависимости от вида судопроизводства действующим законодательством предусмотрены определенные нюансы на обжалование тех или иных решений судов. В настоящей статье мы рассмотрим порядок и основания подачи жалобы по гражданским и арбитражным делам.

Апелляционная жалоба по гражданским делам (жилищные, семейные, наследственные, трудовые, договорные и.т.д. споры).

Основания и порядок обжалования решений судов по гражданским делам, не вступивших в законную силу, закреплены в главе 39 Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). Еще одним важным документом является Постановление Пленума Верховного Суда России от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами Гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производстве в суде апелляционной инстанции».

К форме апелляционной жалобы законодательством закреплены строгие требования. Так, жалоба апелляционная обязательно подается в письменной форме и должна быть подписана лицом, подающим жалобу либо его представителем при наличии специально оговоренных полномочий, удостоверенных нотариально заверенной доверенностью или простой письменной доверенностью, выданной организацией представителю. В содержании апелляционной жалобы необходимо указать следующие сведения:

В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Также не допускается ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд апелляционной инстанции, за исключением случаев, когда необходимость представления новых доказательств суду апелляционной инстанции вместе с жалобой обосновано отсутствием у стороны возможности представить данные доказательства суду первой инстанции. Например, к таким обстоятельствам можно отнести случаи, когда одна из сторон не смогла участвовать в судебном заседании, так как была на приеме у врача, и суд первой инстанции в данном заседании вынес решение по существу. В таком случае апеллянт имеет право представить суду апелляционной инстанции новое доказательство, так как невозможность участия в последнем судебном заседании по уважительным причинам препятствовало апеллянту для представления этих доказательств суду первой инстанции.

В апелляционной жалобе также желательно указать номер телефона и (или) адрес электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а также заявить имеющиеся ходатайства.

Правом апелляционного обжалования обладают:

Апелляционная жалоба подается через суд, вынесший решение, которое обжалуется. Например, обжалуемое решение вынесено Василеостровским районном судом г. Санкт-Петербург, сл., апелляционная жалоба в таком случае подается в Санкт-Петербургский городской суд через Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербург. Давайте рассмотрим образец апелляционной жалобы:

В Санкт-Петербургский городской суд,

Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.6

ЧЕРЕЗ Василеостровский районный суд

Санкт-Петербурга,

Санкт-Петербург, Средний пр., д.55

 

Податель жалобы

(апеллянт):

Иванов Иван Иванович,

01.01.1930 года рождения.

Адрес места регистрации (жительства):

Телефон номер:

 

Дело № 2-……/2023

Судья — Иванова И.И.

(по первой инстанции)

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

04.08.2023 года Василеостровским районным судом г. Санкт-Петербург вынесено решение по данному делу, которым истцу (апеллянту) отказано в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора займа, примении последствий недействительности сделки.

С обжалуемым решением суда не согласен и полагаю его подлежащим отмене по следующим основаниям.

Судом первой инстанции при вынесении обжалуемого решения установлено, что между сторонами заключен договор займа, однако, суд не дал надлежащую правовую оценку моим доводам, что данный договор я заключил в силу стечения у меня тяжелых жизненных обстоятельств, и что проценты по данному договору являются абсолютно завышенными.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.320-330 ГПК РФ

ПРОШУ:

1) Решение Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербург от 04.08.2023 г. по делу № 2…../2023 — Отменить в полном объеме.

2) По делу внести новое решение, которым мои исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Приложения:

Квитанция об уплате государственной пошлины.

Доказательства направления апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле.

Дата:

Подпись ______________/Иванов И.И./

На данном примере приведен краткий образец апелляционной жалобы, однако, следует учитывать, что при составлении жалобы необходимо более развернуто и подробно изложить обстоятельства, в соответствии с которыми податель жалобы не согласен с решением суда первой инстанции. Поэтому лучше всего доверить составление и подачу апелляционную жалобу юристам (адвокатам) по гражданским делам.

Срок для подачи апелляционной жалобы в гражданском судопроизводстве:

Апелляционная жалоба по гражданским делам подается только на мотивированное решение суда. Сл., если у вас решение суда вынесено только в резолютивной части, что очень часто встречается у мировых судей, то для подачи апелляционной жалобы сначала нужно подавать заявление об изготовлении решения суда в окончательной форме, после чего вы можете подать на мотивированное решение суда апелляционную жалобу. Особенностью гражданского судопроизводства является то, что апелляционная жалоба на судебный приказ не подается, также определения судов в апелляционном порядке не обжалуется, так как они подлежат обжалованию посредством подачи частной жалобы. Для подачи апелляционной жалобы на заочное решение суда, апеллянту для начала необходимо обратиться в суд первой инстанции с заявлением об отмене заочного решения суда, и в случае отказа судом первой инстанции в отмене заочного решения, то данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Апелляционная жалоба на решения судов подается в срок не превышающий — 1 месяц со дня изготовления решения суда в окончательной форме. Исчисления срока подачи апелляционной жалобы начинается со следующего дня с момента изготовления решения суда в окончательной форме. То есть, если мотивированное решение суда изготовлено 04.08.2023 г., то апелляционная жалоба может быть подана в срок до 04.09.2023 г., Если последний день срока для подачи апелляционной жалобы переносится на выходные либо праздничные дни, то лицо имеет право подать апелляционную жалобу в первый рабочий день, но при этом необходимо учесть, что выходные и праздничные дни также включатся в срок исчисления для подачи жалобы.

Исключением при исчислении сроков для подачи апелляционной жалобы составляют заочные решения судов, поскольку в данном случае начало течения срока апелляционного обжалования начинается со следующего дня, с момента вынесения судом первой инстанции определения, когда вам отказано в отмене заочного решения суда. То есть, обратите внимание, что, если общие решения судов обжалуются в срок один месяц с момента изготовления судом мотивированного решения, то заочное решение суда обжалуется не с момента изготовление данного решения, а с момента вынесения судом мотивированного определения, которым заявителю отказано в отмене заочного решения суда.

При пропуске срока для подачи апелляционной жалобы необходимо ходатайствовать о восстановлении срока, и такое ходатайство может содержаться непосредственно в самой апелляционной жалобе, либо оформлено в виде отдельного заявления с приложением его к апелляционной жалобе.

В ходатайстве о восстановлении процессуального срока для подачи апелляционной жалобы необходимо указать причины, по которым вы пропустили данный срок, указать уважительные причины, которые могут быть основанием для восстановления срока (например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, смерть или тяжелое заболевание членов семьи и близких родственников, а также иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу апелляционной жалобы в срок).

Безусловным основанием для восстановления срока на подачу апелляционной жалобы являются:

При восстановлении срока юридическими лицами, то нужно обратить внимание, что не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования такие обстоятельства, как:

Восстановление срока для подачи апелляционной жалобы производится тем судом, решение которого вы обжалуете. Например, если у вас решение вынесено Василеостровским районным судом г. Санкт-Петербург, то вопрос о восстановлении срока будет разрешаться в судебном заседании именно в данном суде. То есть, перед судом апелляционной инстанции, не нужно ходатайствовать о восстановлении срока. По результатам разрешения ходатайства в судебном заседании о восстановлении срока суд первой инстанции выносит определении о восстановлении срока либо отказе заявителю в восстановлении срока.

Определение суда о восстановлении срока либо об отказе в восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции путем подачи частной жалобы в течение 15 дней, при этом в ГПК РФ эти дни определены рабочими днями, сл., определение может быть обжаловано в течение в 15-ти рабочих дней, и если суд апелляционной инстанции оставил его в силе, то дальше его можно обжаловать в суд кассационной инстанции в течение 3-х месяцев со дня вступления определения в законную силу, то есть со дня вынесения судом апелляционной инстанции решения по существу рассмотрения частной жалобы.

В случае восстановления судом первой инстанции срока подачи апелляционной жалобы, то апелляционная жалоба вместе с гражданским делом передается на рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а если суд отказал в восстановлении срока, то по вступлению определения суда в законную силу, — апелляционная жалоба подлежит возврату.

Апелляционная жалоба по арбитражным спорам:

Обжалование судебных актов в апелляционном порядке в арбитражном процессе имеет свои особенности. Во-первых, в отличие от гражданского судопроизводства, в арбитражном судопроизводстве обжалуется как решения, так и определения (напр, определение о принятии обеспечительных мер). Во-вторых, в арбитражном судопроизводстве в зависимости от региона рассмотрения дела имеются определенные суды арбитражной апелляционной инстанции. Например, если дело рассмотрено Арбитражным судом г. СПБ и ЛО, то апелляционная жалоба подается в 13-й арбитражный апелляционной суд, если же дело рассмотрено Арбитражным судом Самарской области, то апелляционная жалоба будет подана в 11-й арбитражный апелляционный суд. В-третьих, и очень важный момент, — срок подачи апелляционной жалобы по делам о банкротстве (несостоятельности) существенно отличаются от общего срока подачи апелляционной жалобы по правилам Арбитражно процессуального кодекса РФ (АПК РФ). Поэтому при подаче апелляционной жалобы по банкротным делам юридических лиц и граждан, необходимо в каждом конкретном случае обратить внимание на порядок и срок обжалования судебного акта (определения, решения и др.) в соответствии с законом о банкротстве (несостоятельности), так как в данном законе предусмотрены специальные сроки обжалования по данной категории дел.

Правом апелляционного обжалования в арбитражном деле обладают лица, участвующие в деле (то есть: истцы, ответчики и третьи лица, должник, кредитор, финансовые и конкурсные управляющие), и заинтересованное лицо, которое вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своего нарушенного права.

Срок и порядок подачи апелляционной жалобы в арбитражном судопроизводстве:

Апелляционная жалоба в арбитражном споре подается в срок — 1 месяц со дня изготовления решения суда в окончательной форме, если иной порядок и срок обжалования не предусмотрен законом о банкротстве. Так, важной особенностью обжалования решений по арбитражу, является то, что согласно закона о банкротстве некоторые судебные акты (определения) обжалуются в установленный данным законом срок (напр, 10 или 15 дней) с момента объявления арбитражным судом резолютивной части обжалуемого акта (определения). Сл., прежде чем обжаловать решение арбитражного суда в рамках банкротного дела, необходимо обратить внимание на порядок и сроки обжалования судебного акта в зависимости от вида обособленного спора (включение в реестр требований кредиторов, введение в отношении должника той или иной процедуры банкротства, оспаривание сделок должника и.т.д.).

Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд, вынесший решение по первой инстанции. Например, если вы обжалуете решение или определение Арбитражного суда г. СПБ и ЛО, то апелляционную жалобу нужно подавать в 13-й арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд г. СПБ и ЛО. В случае пропуска данного срока, податель жалобы имеет право ходатайствовать о восстановлении срока, и в отличие от гражданского судопроизводства, разрешение вопроса о восстановлении срока, рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба подается в письменной форме, и может быть подана как на бумажном носителе, так и в электронном виде, и в жалобе не могут быть заявлены требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Апелляционная жалоба в арбитражном деле подается на мотивированное решение суда, и если арбитражным судом вынесено решение только в резолютивной части, то вы вправе подать апелляционную жалобу на такое решение, и тогда арбитражный суд первой инстанции с момента получения апелляционной жалобы составляет мотивированное решение суда, либо вы вправе сначала подать заявление о составлении мотивированного решения суда, и после составления судом мотивированного решения — подать на него апелляционную жалобу.

В апелляционной жалобе должны быть указаны:

Обратите внимание, что арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов апелляционной жалобы. Поэтому очень важно хорошо изложить основания для обжалования решения суда со ссылкой на конкретные доказательства, имеющиеся в материалах дела, со ссылкой на законы и на разъяснения высших судебных органов. Для составления грамотной апелляционной жалобы мы всегда рекомендуем обратиться за юридической помощью арбитражным юристам (адвокатам). В нашей компании арбитражные специалисты помогут вам составлением апелляционной жалобы в установленном порядке и срок, и ее подачей в арбитражный суд.

Выдача разрешения на временное проживание в России

Разрешение на временное проживание (РВП) — является основанием для временного проживания иностранного гражданина или лица без гражданства до получения вида на жительства. При получении РВП в национальном паспорте иностранного гражданина проставляется соответствующая отметка, то есть иностранному гражданину какой-либо документ о выдаче РВП не выдается.

РВП предоставляет иностранному гражданину или лицу без гражданства право временно проживать на территории РФ три года не выезжая из России. При этом, однако, на таких граждан также возлагаются определенные обязанности, о которых мы с вами поговорим в настоящей статье. Но, прежде чем, приступить к ним, давайте более подробно рассмотрим основания получения иностранными гражданами или лицами без гражданства разрешения на временное проживание.

РВП выдается иностранным гражданам или лицам без гражданства в пределах квоты, который ежегодно утверждается Правительством РФ. Для получения квоты данным гражданам необходимо в начале января месяца направить в адрес миграционного органа заявление о выдачи ему квоты, после чего данные граждане приглашаются в комиссию по распределению квоты, которая по итогами рассмотрения заявления принимает решение о выдаче, либо об отказе в выдаче квоты. При этом очень важно, чтобы заявление о выдаче квоты было составлено правильно, иначе данное заявление вовсе рассматриваться не будет. По вопросам составления заявления и получения квоты на РВП вы всегда можете получить консультацию у наших миграционных юристов, которые квалифицированно помогут вам с оформлением заявления, его подачей в УВМ ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

Без учета квоты разрешение на временное проживание выдается иностранным гражданам:

С 1 января 2023 года также появилось возможность получения разрешения на временное проживания в целях получения образования (РВПО). РВПО имеют право получать иностранные граждане, получающие обучение по очной форме на территории России в государственной профессиональной организации или государственной научной организации по соответствующим программам (бакалавриат, магистратура, специалитет, ординатура, аспирантур и др.).

Отличие РВП от РВПО заключается в том, что РВПО предоставляется только студентам, аспирантам, адъютантам и предоставляется на срок получения данными гражданам образования.

ВАЖНО: Иностранные граждане, получающие РВП на основании брака с гражданином РФ должны состоять на миграционном учете по адресу места регистрации (жительства) своего супруга (супруги).

На иностранных граждан или лиц без гражданства, документированные на территории России — РВП возлагается обязанность ежегодно подавать уведомление о подтверждении своего проживания и подтвердить свой доход путем приложения к уведомлению справки о доходах — в течение 2-х месяцев со дня истечения очередного года со дня получение ими рвп. Например, если иностранный гражданин получил рвп — 01 января 2023 года, то данный гражданин обязан не позднее в срок до 01 марта 2024 года подать данное уведомление. Также иностранные граждане обязаны не находится за пределами России свыше 180 суток без уважительных причин. При наличии таких причин (например, смерть близкого родственника и др.), иностранному гражданину рекомендуется обратиться в дипломатические учреждения России в соответствующим иностранном государстве, либо направить в адрес миграционного органа уведомление.

Перечень документов, необходимых для получения РВП и РВПО:

Для получения РВП или РВПО иностранным гражданам или лицам без гражданства необходимо предоставить в миграционный орган следующие документы:

Срок рассмотрения заявления на получение РВП или РВПО составляет для иностранных граждан, прибывших из ближнего зарубежья и без визы — 60 дней. Иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие (пребывающие) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны заблаговременно записываться на прием для подачи заявления на получение РВП, либо могут воспользоваться услугами наших миграционных специалистов, которые составят заявление, помогут со сбором всех документов и их подачей в миграционную службу. Иностранные граждане могут самостоятельно проверить готовность РВП на официальном портале МВД России — сервисы ГУВМ.

ВАЖНО: На время рассмотрения заявления о выдаче РВП иностранному гражданину продлевается миграционный учет (регистрация), для чего необходимо обратиться в миграционный орган по месту постановки на миграционный учет.

Основания для отказа или аннулирования РВП и РВПО:

Данные основания перечислены в статье 7 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан РФ». Так, иностранным граждан очень часто отказывают в выдаче РВП либо аннулируют РВП, если:

В случае отказа либо аннулирования РВП иностранному гражданину выдается соответствующее письменное уведомление, в котором указываются основания для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание. С момента получения такого уведомления иностранный гражданин вправе не позднее 3-х месяцев обратиться с административным иском в суд об обжаловании решения (заключения) миграционного органа об отказе в выдаче либо аннулировании РВП. В г. Санкт-Петербург подобное административное исковое заявление может быть подано в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербург по месту нахождения ГУ МВД России по СПБ и ЛО, так как указанные решения (заключения) утверждаются (принимаются) на уровне главного управления.

Если вы столкнулись с отказом или аннулированием РВП наши юристы по миграционным делам помогут вам в судебном порядке оспорить решения об отказе или аннулировании разрешения на временное проживание, и получить РВП в судебном порядке либо восстановить ранее выданный РВП или РВПО.

Как подать повторное исковое заявление в суд

Юридическое Бюро Консалтинг энд Право не раз на практике сталкивался с ситуациями, когда по разным причинам необходимо подать повторное исковое заявление в суд. Это возможно только в двух случаях: если суд вернул исковое заявление или оставил дело без движения. Подача искового заявления по одним и тем же основаниям несколько раз невозможна.

Суд возвращает исковое заявление, если допущены ошибки

Чаще всего специалистам в области юриспруденции приходится сталкиваться с первым вариантом развития событий в том случае, если клиент впервые подавал самостоятельно составленное заявление и допустил в нем или в самой процедуре какие-либо ошибки.

При этом на руки заявителю выдается документ об оставлении иска без движения, где указано, до какого момента и что именно нужно исправить, но эта процедура занимает до месяца, в течение которой нужно успеть подать исправленный экземпляр. Только после этого судья передаст заявителю повестку на досудебную подготовку дела.

Если доверить это важное дело юристам юридического бюро Консалтинг энд Право, они с удовольствием составят исковое заявление или исправят первоначальный вариант так, чтобы он полностью соответствовал 131 и 132 статьям Гражданско процессуального кодекса, подскажут, какие документы необходимо приложить, и обязательно иск будет принят судьей на рассмотрение.

Суд возвращает исковое заявление, если допускает неправомерное действие или бездействие

В этом случае суд возвращает исковое заявление, если оно подавалось лично (чаще всего), и старается не указывать причины, по которым было принято такое решение, а также не выдает на руки никаких документов. Команда юристов «Консалтинг энд Право» готова помочь и в этом случае, с помощью только лишь одного документа подавая жалобу председателю суда и решая этот вопрос в крайне сжатые сроки.

Суд, возвращает исковое заявление, если есть юридическая ошибка

Иногда суд не оставляет иск без движения, а именно возвращает его. Это возможно, если:

Избежать этих и других ошибок, соблюдя все юридические тонкости, помогут специалисты юридического бюро «Консалтинг энд Право».

Контактная информация

Юридическое Бюро «Консалтинг энд Право»

АдресСанкт-Петербург, улица 6-я линия В.О., д.43, пом.1 (вход с улицы)

Телефон+7 (812) 642-48-98

E-mailcon-law.ru@yandex.ru

Отпечаток пальца